一、專利權的客體
根據我國《專利法》的規定,包括發明、實用新型、外觀設計三種形式。
。ㄒ唬┌l明是指對產品、方法或者其改進所提出的技術方案。發明是與“自然規律”有關的思想創新,是利用自然規律的結果,但自然規律本身并非發明,即科學發現不同于發明。
(二)實用新型[發明與實用新型區別:客體前者兩類,后者一類;前者前所未有,后者前所已有。]是指對產品的形狀、構造或者形狀和構造的結合所提出的適于實用的新技術方案。申請實用新型專利的客體必須是產品,且必須有確定的形狀、固定的三維構造,能自由移動。對于無確定形狀的產品如氣態、液態產品及顆粒狀等的固態產品,以平面圖案設計為特征的產品,不可移動的建筑物均不能被授予實用新型專利。作為實用新型的產品的對象的產品還必須具有實用性,即能夠在生產中運用,一旦實施,能夠取得某種技術的、社會的或經濟的效果。另外,實用新型的真正內涵是一種技術的思想,產品的形狀、構造及其結合只是這種創造性技術思想的體現,并非法律保護的實質[獨角獸司法考試網m.w5zm.com 整編] 。
。ㄈ┩庥^設計[實用新型強調功能性,外觀設計強調美觀性]是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所做出的具有美感并適于工業上運用的新設計。外觀設計可以是立體的,也可以是平面的。外觀設計必須以產品為依托,離開了具體的產品就無所謂外觀設計。外觀設計并不考慮實用目的,所解決的并不是技術問題,而是以產品的形狀、圖案和色彩作為要素,以追求美感目的為核心的。另外,外觀設計還必須適于工業應用,即可以通過工業手段大量復制。對于外觀設計,原則上也是可以受到著作權法的保護的,但這兩種法律在權利的保護效力上卻是有很大差別的。著作權法并不排斥他人獨立創作出相同或類似的作品,即著作權法獨創性原則的體現;而專利法則不允許對相同或類似的設計授予專利。因此外觀設計權的專有程度大大強于著作權,所以其保護期限也相應短于著作權。另外,由于我國現行《商標法》并不保護立體商標,一些立體的、原可作為商標申請的設計,可以申請外觀設計專利。另外,知名商品特有的包裝、裝潢是《反不正當競爭法》保護的一項重要權利,對其應當按照使用在先的原則予以認定和保護,我推薦朋友們加QQ 1971736835 索取最新全程全套司考資料、名師視頻及隨堂講義。經營者擅自將他人知名商品特有的包裝、裝潢作相同或者近似使用,并取得外觀設計專利的行為,侵害他人知名商品特有的包裝、裝潢的在先使用權,造成或者足以造成購買者誤認或者混淆的,違反了《反不正當競爭法》第5條第2項的規定,構成不正當競爭行為,應當按照《反不正當競爭法》和國家工商行政管理總局《關于禁止仿冒知名商品特有的名稱、包裝、裝潢的不正當競爭行為的若干規定》予以查處。
。ㄋ模⿲@ú挥璞Wo的對象[方法不授予專利的實物授予(3,4),實物不授予專利的方法授予(5,6)。]
1.對于違反國家法律、社會公德或者妨礙社會公共利益的發明創造,不授予專利。2.科學發現。由于科學發現[無創造性]本身不是專利法意義上的發明,因此法律不授予其專利。3.智力活動的規則和方法。4.疾病的診斷和治療方法。注意,對于診斷和治療疾病而發明的各種儀器設備(藥片)是可以被授予專利的。5.動物和植物的品種。但對動植物的生產方法可以獲得專利;另外,對于植物新品種可以采用專利法以外的方式予以保護。6.用原子核變換方法獲得的物質。7. 對依賴遺傳資源完成的發明創造,該遺傳資源的獲取或者利用違反法律、行政法規規定的,不授予專利權(該條新增)。
二、專利權的主體專利權主體即專利權人,是指依法享有專利權并承擔相應義務的人。包括以下幾種:
。ㄒ唬┌l明人或設計人是指對發明創造的實質性特點作出了創造性貢獻的人。其中,發明人是指發明的完成人,設計人是指實用新型或外觀設計的完成人。發明人或設計人,只能是自然人,不能是單位、集體。無論從事發明創造的人是否具備完全民事行為能力,只要他完成了發明創造,就應認定為發明人或設計人。
。ǘ┌l明人或設計人的單位職務發明創造,是指完成本單位的任務或主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造。對于職務發明創造,專利權的主體是該發明創造的發明人或設計人所在單位。這里的“單位”包括各種所有制類型的內資企業和外資企業。其中,執行本單位任務完成的發明創造,包括三種情況:(1)在本職工作中作出的發明創造;(2)履行本單位交付的本職工作以外的創造;(3)退職、退休或調動工作后1年內作出的與在原單位承擔的本職工作或原單位分配的任務有關的發明創造。
三、授予專利權的實質條件
。ㄒ唬┦谟璋l明、實用新型專利的實質條件 發明、實用新型獲得專利的實質要件包括:新穎性、創造性和實用性,稱為“三性”。
1.新穎性。根據《專利法》的規定,新穎性,是指該發明或者實用新型不屬于現有技術(現有技術,是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。申請專利的發明創造,在申請日前已經在國內外出版物上公開或者被使用或者以其它形式為公眾所知,就導致其新穎性喪失。);也沒有任何人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。
申請專利的發明創造在申請日以前6個月內,有下列情況的,不喪失新穎性[ 三情形發生后的6個月內為保鮮期,可隨時申請專利,但保鮮期效力低于先申請人]:(1)在中國政府主辦或承認的國際展覽會上首次展出的;(2)在國務院有關主管部門和全國性學術團體組織召開的學術會議或技術會議上首次發表的;(3)他人未經申請人同意而泄露其內容的。需要注意的是,對于這三種情況,雖然不喪失新穎性,但其效力卻十分有限,它不具有排除第三人申請的效力。如果有他人在這6個月內就同樣的發明創造提出申請,靠這種不喪失新穎性的規定是無法與之抗衡的。
第一,抵觸申請:(1)在先有人申請,但在專利文件公開之前撤回,這樣在后申請人仍然可以獲得專利權;(2)在先有人申請,但是在專利文件公開后,撤回了申請,這時在后申請人也不能獲得專利權,因為前者的公開已經使技術成為現有技術,在后申請人的同樣的技術喪失了新穎性。
第二,抵觸申請的條件:(1)一定是他人提出的,如果是自己在專利申請日以前提出的,則會發生本國優先權的問題;(2)一定是在在后申請人申請日以前提出的;(3)必須在在后申請人申請日以后公布,如果未公布,則有可能在在后申請人的申請日以前撤回,不影響在后申請人申請,另外如果在在后申請人的申請日以前公布說明在后申請人的技術就不新穎了,可能抄襲在先申請人的。
第三,外觀設計專利沒有抵觸申請一說,并且只有使用公開和出版物公開,沒有其他公開形式。
2.創造性。創造性是指同申請日以前已有的技術相比,該發明有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型有實質性特點和進步。實用新型的創造性標準低于發明。另外,《專利法》對實用新型的專利申請不進行實質審查,所以對實用新型創造性的評價,也是在對實用新型專利權提出無效宣告請求時才可能涉及。
3.實用性。實用性是指一項發明創造能夠在產業上進行制造或者使用,并且能夠產生積極的效果。具備實用性的發明創造應當能夠制造或使用,即具備可實施性,且能重復實施。另外,其還須能帶來積極的效果,即具備有益性。在判斷有益性時須注意的是,在申請時這種發明創造所帶來的積極效果可能沒有產生,只要有產生積極效果的可能性即可。
。ǘ┦谟柰庥^設計專利的實質要件外觀設計專利獲得專利的實質要件為:新穎性、美觀性及不與在先的權利沖突。授予專利權的外觀設計,應當不屬于現有設計;也沒有任何人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公告的專利文件中。(本法所稱現有設計,是指申請日以前在國內外為公眾所知的設計。申請專利的發明創造,在申請日前已經在國內外出版物上公開或者被使用或者以其它形式為公眾所知,就導致其新穎性喪失。)
授予專利權的外觀設計與現有設計或者現有設計特征的組合相比,應當具有明顯區別。
授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相沖突。
“美觀性”是指外觀設計使用在產品上時能使人產生美感,增加產品對消費者的吸引力。授予專利權的外觀設計不能與他人在先取得的合法權利相沖突,如不得擅自將他人享有著作權的美術作品作為外觀設計申請專利。
四、專利的申請與審批
。ㄒ唬⿲@暾埖脑瓌t
1.形式法定原則。申請專利的各項手續,都應當以書面形式或國家知識產權局專利局規定的其他形式辦理,否則不產生效力。
2.單一性原則。也稱為“一發明一申請原則”,是指一份專利申請文件只能就一項發明創造提出專利申請。但是屬于一個總的發明構思的兩項以上的發明或實用新型,可以作為一件提出;用于同一類別并且成套出售或者使用的產品的兩項以上的外觀設計,可以作為一件申請提出。同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是,同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利,先獲得的實用新型專利權尚未終止,且申請人聲明放棄該實用新型專利權的,可以授予發明專利權。
根據《專利法》第8條的規定,兩個以上單位或者個人合作完成的發明創造、一個單位或者個人接受其他單位或者個人委托所完成的發明創造,除另有協議的以外,申請專利的權利屬于完成或者共同完成的單位或者個人;申請被批準后,申請的單位或者個人為專利權人。第31條也規定,一件發明或者實用新型專利申請應當限于一項發明或者實用新型。屬于一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型,可以作為一件申請提出。一件外觀設計專利申請應當限于一種產品所使用的一項外觀設計[獨角獸司法考試網m.w5zm.com 整編] 。用于同一類別并且成套出售或者使用的產品的兩項以上的外觀設計,可以作為一件申請提出。
3.先申請原則。兩個或兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的,專利權授予最先申請的人。注意:對于專利申請日的確定,國務院專利行政部門收到完整專利申請文件的日期為專利申請日。如果申請文件是郵寄的,以寄出的郵戳日為申請日。郵戳日不清晰的,除當事人能夠提供證明的外,以專利局收到專利申請文件的日期為申請日。專利申請人享有優先權的,以優先權日為申請日。
。1)同一日申請的,協商,協商不成的,都駁回,各自作為商業秘密,平等保護。(2)共同發明人,有的要申請專利,有的反對的,不申請。專利申請權或者專利權的共有人對權利的行使有約定的,從其約定。沒有約定的,共有人可以單獨實施或者以普通許可方式許可他人實施該專利;許可他人實施該專利的,收取的使用費應當在共有人之間分配。除前述規定的情形外,行使共有的專利申請權或者專利權應當取得全體共有人的同意。(3)對于相同或者類似產品,不同的發明人都擁有專利權的有以下三種情形:一是不同的發明人對該產品所作出的發明創造的發明點不同,他們的技術方案之間有本質區別;二是在后的專利技術是對在先的專利技術的改進或改良,它比在先的專利技術更先進,但實施該技術,有賴于實施前一項專利技術,因而它屬于從屬專利;三是因實用新型專利未經實質審查,前后兩項實用新型專利的技術方案相同或者等同,后一項實用新型專利屬于重復授權! ∪嗣穹ㄔ涸趯徖韺@謾嗉m紛案件時,根據《專利法》規定的先申請原則,只要原告先于被告提出專利申請,則應當依據原告的專利權保護范圍,審查被告制造的產品主要技術特征是否完全覆蓋原告的專利保護范圍。在一般情況下,前述第一種情形由于被告發明的技術方案同原告發明的技術方案有本質的區別,故被告不構成侵權,我推薦朋友們加QQ 1971736835 索取最新全程全套司考資料、名師視頻及隨堂講義;后兩種情形或者被告為了實施其從屬專利而未經在先專利權人的許可,實施了在先的專利技術,或者由于前后兩項實用新型專利的技術方案相同或者等同,被告對后一項重復授權專利技術的實施,均構成對原告專利權的侵犯。因此,人民法院不應當僅以被告擁有專利權為由,不進行是否構成專利侵權的分析判斷即駁回原告的訴訟請求,而應當分析被告擁有專利權的具體情況以及與原告專利權的關系,從而判定是否構成侵權。
4.優先權原則。專利申請人就其發明創造自第一次提出專利申請后,在法定期限內,又就相同主題的發明創造提出專利申請的,以其第一次申請的日期為其申請日,這種權利稱為優先權,此處所謂的法定期限,就是優先權期限。優先權可分為外國優先權和本國優先權。(1)外國優先權。我國《專利法》規定,申請人自發明或實用新型在外國第一次提出專利申請之日起12個月內,或者自外觀設計第一次提出專利申請之日起6個月內,又在中國就相同主題提出專利申請的,依照該外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,或者依照相互承認優先權的原則,可以享有優先權。(2)本國優先權。申請人自發明或實用新型在中國第一次提出專利申請之日起12個月內,又就相同主題提出專利申請的,可以享有優先權,這種在國內的申請優先權即本國優先權。本國優先權不包括外觀設計。
。ǘ⿲@膶徟
1.發明專利申請的審批。(1)初步審查。初步審查是指國務院專利行政部門受理發明專利申請后,就其是否符合《專利法》及其實施細則規定的形式要求以及是否存在明顯的實質性缺陷進行審查。但并不對其新穎性、創造性和實用性進行評價。(2)早期公開。國務院專利行政部門收到發明專利申請后,經初步審查認為符合要求的,自申請日起滿18個月[提出早起公開的期間],即行公布。國務院專利行政部門可以根據申請人的請求早日公布其申請。除上述規定外,國務院專利行政部門受理發明專利申請后,應當將需要進行保密審查的申請轉送國務院有關主管部門審查;有關主管部門應當自收到該申請之日起4個月內,將審查結果通知國務院專利行政部門;需要保密的,由國務院專利行政部門按照保密專利申請處理,并通知申請人。(3)實質審查。實質審查是國務院專利行政部門對發明專利申請是否符合授予專利權的實質要件依法進行的審查。發明專利申請自申請日起3年內[提出專利實質審查申請的期間],專利局可以根據申請人隨時提出的請求,對其申請進行實質審查;申請人無正當理由逾期不請求實質審查的,該申請即被視為撤回。專利局認為必要的時候,也可自行對發明專利申請進行實質審查。(4)授權登記公告。發明專利申請經實質審查沒有發現駁回理由的,由國務院專利行政部門作出授予發明專利權的決定,發給發明專利證書,同時予以登記和公告。發明專利權自公告之日起生效。
2.實用新型和外觀設計專利的審批。我國專利法規定,對實用新型和外觀設計專利申請只進行初步審查,不進行實質審查。實用新型和外觀設計專利申請經初步審查沒有發現駁回理由的,由國務院專利行政部門作出授予實用新型或外觀設計專利權的決定,發給相應的專利證書,同時予以登記和公告。實用新型和外觀設計專利權自公告之日起生效。
。ㄈ⿲@膹蛯弴鴦赵簩@姓块T設立專利復審委員會。專利申請人對國務院專利行政部門駁回申請的決定不服的,可以自收到通知之日起3個月內,向專利復審委員會請求復審。專利申請人對專利復審委員會的復審決定不服的,可以自收到通知之日起3個月內向人民法院起訴。
。ㄋ模⿲@麢嗟钠谙、終止和無效
1.發明專利權的期限為20年,實用新型專利權和外觀設計專利權的期限為10年,均自申請日起計算! @麢嗳藨斪员皇谟鑼@麢嗟漠斈觊_始繳納年費。
2.有下列情形之一的,專利權在期限屆滿前終止:(1)沒有按照規定繳納年費的。(2)專利權人以書面聲明放棄其專利權的。 專利權在期限屆滿前終止的,由國務院專利行政部門登記和公告。
3.自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起,任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合法律有關規定的,可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。專利復審委員會對宣告專利權無效的請求應當及時審查和作出決定,并通知請求人和專利權人。宣告專利權無效的決定,由國務院專利行政部門登記和公告。
對專利復審委員會宣告專利權無效或者維持專利權的決定不服的,可以自收到決定之日起3個月內向人民法院起訴。人民法院應當通知無效宣告請求程序的對方當事人作為第三人參加訴訟。宣告無效的專利權視為自始即不存在。宣告專利權無效的決定,對在宣告專利權無效前人民法院作出并已執行的專利侵權的判決、裁定,已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定,以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同,不具有追溯力。但是因專利權人的惡意給他人造成的損失,應當給予賠償。
如果依照上述規定,專利權人或者專利權轉讓人不向被許可實施專利人或者專利權受讓人返還專利使用費或者專利權轉讓費,明顯違反公平原則,專利權人或者專利權轉讓人應當向被許可實施專利人或者專利權受讓人返還全部或者部分專利使用費或者專利權轉讓費。
2.宣告專利權無效的決定,對在宣告專利權無效前人民法院作出并已執行的專利侵權的判決、裁定,已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定,以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同,不具有追溯力。
3.如果是因為專利權人的惡意給他人造成的損失,應當給予賠償。如果出現上述情況,專利權人或者專利權轉讓人不向被許可實施專利人或者專利權受讓人返還專利使用費或者專利權轉讓費,明顯違反公平原則,專利權人或者專利權轉讓人應當向被許可實施專利人或者專利權受讓人返還全部或者部分專利使用費或者專利權轉讓費。
五、專利權的內容和限制
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1獨占的實施權。專利權人的獨占實施權包括兩個方面:首先,專利權人自己享有實施該專利的特權;其次,專利權人有權禁止他人擅自實施其專利。
2許可實施權。許可實施權是指專利權人通過實施許可合同的方式,許可他人實施其專利并收取專利使用費的權利。專利許可合同的形式有普通的許可合同、獨占的許可合同、排他的許可合同三種,通過不同的合同形式,專利權人可以不同程度地對被許可人進行合理控制。普通的實施許可是指專利權人在同一地域和時間可以自己并許可多人實施其專利;獨占實施許可是指專利權人許可被許可方在合同約定的時間和地域范圍內,以合同約定的方式對專利進行獨占性實施,從而排斥包括專利權人在內的一切人實施該專利[獨角獸司法考試網m.w5zm.com >整編] ;排他的實施許可是指在合同約定的時間和地域范圍內,專利權人只許可一個被許可人實施其專利,但專利權人自己有權實施該專利。
3轉讓權。專利可以轉讓。轉讓專利權的當事人之間須簽訂書面合同,并由國務院專利行政部門登記和公告,專利權的轉讓自登記之日起生效。中國單位或個人向外國人轉讓專利的,還須經國務院有關主管部門批準。專利權只能作為一個整體轉讓。專利權轉讓與實施許可不同,后者移轉的是專利的使用權,前者移轉的是專利的所有權,出讓人喪失專利所有權,受讓人稱為新的專利權人。
4標示權。專利權人有權在其專利產品或產品的包裝上標明專利標記[人身權]和專利號。
(二)專利權人的義務專利權人應當自被授予專利權的當年開始繳納年費。年費也稱為專利維持費,專利權人所繳納的年費是逐年遞增的。如果未按規定繳納年費,可能導致專利權的終止。
。ㄈ⿵娭圃S可制度(09新增) 強制許可是指國務院專利行政部門根據法律規定,不經專利權人的同意,直接許可具備實施條件的申請者實施發明或實用新型專利的一種行政措施。其目的在于促進獲得專利的發明創造得以實施,防止專利權人濫用專利權,維護國家利益和社會公共利益。包括以下幾種情況:
1專利權人自專利權被授予之日起滿三年,且自提出專利申請之日起滿四年,無正當理由未實施或者未充分實施其專利的;
2專利權人行使專利權的行為被依法認定為壟斷行為,為消除或者減少該行為對競爭產生的不利影響的。
3為了公共健康目的,對取得專利權的藥品,國務院專利行政部門可以給予制造并將其出口到符合中華人民共和國參加的有關國際條約規定的國家或者地區的強制許可。“
4強制許可涉及的發明創造為半導體技術的,其實施限于公共利益的目的和專利權人行使專利權的行為被依法認定為壟斷行為,為消除或者減少該行為對競爭產生的不利影響的。
除專利權人行使專利權的行為被依法認定為壟斷行為,為消除或者減少該行為對競爭產生的不利影響的;或者為了公共健康目的,對取得專利權的藥品,國務院專利行政部門可以給予制造并將其出口到符合中華人民共和國參加的有關國際條約規定的國家或者地區的強制許可的以外,強制許可的實施應當主要為了供應國內市場。
六、專利侵權(無過錯歸責)
。ㄒ唬⿲@謾嘈袨槭侵冈趯@行趦,行為人未經專利權人許可而又無法律依據,以盈利為目的實施他人專利的行為違反《專利法》第11條及第58條規定的行為,為專利侵權行為,應當承擔侵害專利權的責任。為生產經營目的使用或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品,能證明其產品合法來源的,不承擔賠償責任。未經專利權人許可,實施其專利,即侵犯其專利權,引起糾紛的,由當事人協商解決;不愿協商或者協商不成的,專利權人或者利害關系人可以向人民法院起訴,也可以請求管理專利工作的部門處理。管理專利工作的部門處理時,認定侵權行為成立的,可以責令侵權人立即停止侵權行為,當事人不服的,可以自收到處理通知之日起15日內依照《中華人民共和國行政訴訟法》向人民法院起訴;侵權人期滿不起訴又不停止侵權行為的,管理專利工作的部門可以申請人民法院強制執行。進行處理的管理專利工作的部門應當事人的請求,可以就侵犯專利權的賠償數額進行調解;調解不成的,當事人可以依照《中華人民共和國民事訴訟法》向人民法院起訴。
專利侵權糾紛涉及新產品制造方法的發明專利的,制造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品制造方法不同于專利方法的證明;涉及實用新型專利的,人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告。
專利侵權的類型主要有:
1假冒專利。假冒他人專利的,除依法承擔民事責任外,由管理專利工作的部門責令改正并予公告,沒收違法所得,可以并處違法所得3倍以下的罰款,沒有違法所得的,可以處5萬元以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
下列行為屬于假冒他人專利的行為:(1)未經許可,在其制造或者銷售的產品、產品的包裝上標注他人的專利號;(2)未經許可,在廣告或者其他宣傳材料中使用他人的專利號,使人將所涉及的技術誤認為是他人的專利技術;(3)未經許可,在合同中使用他人的專利號,使人將合同涉及的技術誤認為是他人的專利技術;(4)偽造或者變造他人的專利證書、專利文件或者專利申請文件。
2冒充專利。以非專利產品冒充專利產品、以非專利方法冒充專利方法的,由管理專利工作的部門責令改正并予公告,可以處5萬元以下的罰款。下列行為屬于以非專利產品冒充專利產品、以非專利方法冒充專利方法的行為:(1)制造或者銷售標有專利標記的非專利產品,我推薦朋友們加QQ 1971736835 索取最新全程全套司考資料、名師視頻及隨堂講義;(2)專利權被宣告無效后,繼續在制造或者銷售的產品上標注專利標記;(3)在廣告或者其他宣傳材料中將非專利技術稱為專利技術;(4)在合同中將非專利技術稱為專利技術;(5)偽造或者變造專利證書、專利文件或者專利申請文件。
侵犯專利權的賠償數額,按照權利人因被侵權所受到的損失或者侵權人因侵權所獲得的利益確定;被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的,參照該專利許可使用費的倍數合理確定。專利權人或者利害關系人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為,如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的,可以在起訴前向人民法院申請采取責令停止有關行為和財產保全的措施[獨角獸司法考試網m.w5zm.com 整編] 。侵犯專利權的訴訟時效為2年,自專利權人或者利害關系人得知或者應當得知侵權行為之日起計算! “l明專利申請公布后至專利權授予前使用該發明未支付適當使用費的,專利權人要求支付使用費的訴訟時效為2年,自專利權人知道或者應當知道他人使用其發明之日起計算,但是,專利權人于專利權授予之日前即已知道或者應當知道的,自專利權授予之日起計算。
專利權人或者利害關系人虛構事實或者不正當理由而指控他人侵犯其專利權向人民法院起訴或者請求管理專利工作的部門處理,給對方造成損失的,應當承擔賠償責任。
。ǘ┰谙铝星樾蜗,不視為侵犯專利權(專利權的合理使用)
1專利權人制造、進口或者經專利權人許可而制造、進口的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品售出后,使用、許諾銷售[=展示展覽]或者銷售該產品的。理論上稱為“權利窮盡”。
2在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備,并且僅在原有范圍內繼續制造、使用的。這就是理論上所說的“先用權”。
3臨時通過中國領陸、領水、領空的外國運輸工具,依照其所屬國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,或者依照互惠原則,為運輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利的。理論上稱之為“臨時過境”。
4專為科學研究和實驗而使用有關專利的。